در حقوق داخلی ما، در ماده ۲ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰، اصلی وجود داشت که بر اساس آن حقوق انحصاری به شخصی تعلق میگرفت که علامت را مطابق قانون به ثبت رسانده باشد. ماده ۲۰ قانون ۱۳۱۰ مطرح میکرد، اگر کسی اثبات کند در تاریخی قبل از ثبت اظهارنامه، از علامت استفاده کرده میتواند به ثبت علایم توسط شخصی دیگر اعتراض کند یا اگر گواهینامه صادر شده باشد، درخواست ابطال گواهینامه را بدهد.
به گزارش «تابناک»؛ مهدی کارچانی، مدیر گروه مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه با ذکر این مقدمه گفت: در خصوص قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری، در ماده ۳۱ قانون مطرح شده که حق انحصاری از علامت تجاری به کسی تعلق دارد که علامت را ثبت کند. مادهای متناظر با ماده ۲۰ قانون مصوب ۱۳۱۰ در قانون فعلی گنجانده نشده است. شواهد حاکی از این است که قانونگذار در سال ۱۳۸۶ به سمت نظام اولین ثبت حرکت کرده و حقوقی برای استفادهکننده مقدم علامت شناسایی نکرده است.
مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: در اظهارنظر راجع به این موضوع، باید به جذب سرمایهگذاری و بهبود شاخصهای کسب وکار توجه کرد. توجه بیحد وحصر به منافع استفادهکننده مقدم موجب خواهد شد تا مالکیت ثبتکننده همواره متزلزل باشد. در این رهگذر نمیتوان حقوق شخصی را که به قوانین کشور اعتماد کرده و با پرداخت هزینه و طی تشریفات علامت را ثبت کرده، نادیده گرفت.
باید بر اساس معیارهایی مثل مدت و نوع استفاده حمایت بینابینی از ثبتکننده و استفادهکننده مقدم صورت گیرد.
در ادامه این نشست، دکتر محسن اسماعیلی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری با اشاره به نظام حمایتی مبتنی بر استفاده، اظهار کرد: در نظام مبتنی بر ثبت، حتی در هنگام ثبت نیز کسی که از علامت استفاده کرده، اجازه ثبت دارد و او را میشناسند. نکته جالبتر این که هرچند در این نظام، علایم ثبت نشده، حمایت میشوند، این حمایت در یک منطقه جغرافیایی خاص قابلیت حمایت دارد و نمیتواند ادعایی مبنی بر مالکیت و استفاده از علامت در کل کشور را مطرح کند.
وی افزود: در نظام حمایتی اولین استفاده، حقوق استفادهکننده مستمر این است که میتواند آن را ثبت کرده و از آن استفاده کند و حتی مانع استفاده دیگران شود، اما اگر علامت ثبت شده باشد، استفاده کننده مستمر و سابق نمیتواند تقاضای ابطال کند.
دکتر اسماعیلی همچنین با اشاره به نظام حمایتی مبتنی بر ثبت گفت: در واقع در این نظام کسی که اولین ثبت را انجام میدهد، مالک شناخته میشود که این نظام را در ژاپن و انگلستان شاهد هستیم. در قانون ایران، با توجه به ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس، میتوان استفاده مقدم را مورد حمایت قرار داد. در آرای دادگاههای ایران نیز، حق ابطال ثبت سند به استفاده کننده مقدم داده شده است، ولی میتوان اصلاحاتی انجام داد تا بر اساس معیارهایی مانند تاریخ استفاده و نوع استفاده، حمایت بینابین صورت گیرد.
ثبتکننده نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به استفادهکننده مقدم قرار دهد
دکتر رسول دوبحری بندری، رییس سابق شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در این نشست با اشاره به بند یک ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس گفت: در ماده ۶۲، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری تصریح شده در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بینالمللی، راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا میپیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است و با شناسایی حقوق استفادهکننده مقدم در کنوانسیون پاریس، ما نیز باید چنین حقوقی را شناسایی کنیم.
رئیس سابق شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه حقوق انحصاری، متعلق به ثبتکننده علامت است، اظهار کرد: طبق ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری، حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. اما طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و ثبتکننده نمیتواند حقوق استفادهکننده مقدم را نادیده بگیرد.
اعطای حق درخواست ابطال علامت به استفادهکننده از لوازم رعایت اصل انصاف است
در ادامه دکتر عزتالله امانی شلمزاری، رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه طبق ماده ۳۱ قانون علایم تجاری، حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد، گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بنابراین کنوانسیون پاریس در حکم قانون است و براساس آن کسی که استفاده مستمر داشته است، حق ثبت دارد.
وی ادامه داد: کسی که علامت به ثبت رسانده نسبت به علامت مالکیت پیدا کرده و نسبت به آن علامت دارای حقوق مالی است؛ به هر صورت آن فردی که استفاده مستمر کرده نیز حقوقی دارد و اصل انصاف باید مدنظر قرار گیرد و استفادهکننده حق درخواست ابطال داشته باشد.
اولویت باید به شخصی داده شود که از علامت مستمراً استفاده کرده است
دکتر علیاصغر شفیعی خورشیدی رییس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این نشست گفت: حدود دو سال زمان میبرد تا فرد علامتی را به دست آورد؛ بنابراین استفاده مستمر داشته است. ما معتقد به ابطال هستیم نه منع استفاده از علامت، چون فرد استفاده مستمر داشته است.
وی افزود: باید حق نام و علامت را برای فرد در نظر گرفت. در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بینالمللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا میپیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.
دکتر شفیعی خورشیدی گفت: گاهی بحث منطقه جغرافیایی مطرح میشود. درواقع ممکن است یک نام در کل ایران و نامی دیگر در منطقهای مشهور باشد که در این زمینه، باید حق تقدم رعایت شود و اولویت با کسی است که در آن منطقه جا افتاده و استفاده مستمر داشته است.
در زمینه علامت تجاری قانونگذار به نحوی صریح از ثبتکننده حمایت نکرده است
در ادامه محسن اهوارکی، معاون سابق رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قانون جدید حق را به کسی میدهد که علامت را ثبت کرده است، گفت: از ماده ۳۱ به این شکل برداشت میشود که فرد خود این علامت را ایجاد کرده است، نه اینکه علامت شخص دیگری را استفاده کرده باشد.
معاون سابق رییس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: علاوه بر اصول حقوقی، اگر به ثبت املاک در مقایسه با ثبت علایم تجاری مراجعه کنیم، میبینیم که در ثبت املاک، قانونگذار صراحتاً از کسی که ملک را به نام خود ثبت کرده حمایت میکند، ولی در موضوع ثبت علایم تجاری، قانونگذار همان رویه را ندارد.
وی ادامه داد: در ثبت علایم تجاری بررسی عمیق وجود ندارد؛ در ثبت علایم تجاری بعد از ثبت، کسی نمیتواند ادعا کند و بگوید این علامت متعلق به من بوده، ولی اگر کسی ثابت کرد که ۱۰ سال پیش ثبت کرده است میتواند در زمینه ابطال ورود کند.
اهوارکی با بیان اینکه ثبت ایجاد مالکیت نمیکند، افزود: اگر فردی متوجه شود علامتش بعداً ثبت شده، این شخص مورد حمایت است؛ سه حق برای این اشخاص است که شامل استفاده موازی (استفاده کننده مستمر و ثبت کننده)، محدود کردن استفاده از علامت در حوزه جغرافیایی و دیگری ابطال است.
ابطال گواهینامه ثبت علامت توسط استفادهکننده مستمر ممکن نیست
در ادامه محمدحسن جراحی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: در حال حاضر نمیتوان مثالی برای یک کسب وکار پیدا کرد که از علامت استفادهای مستمر و مؤثر کرده باشد، اما آن را به ثبت نرسانده باشد؛ در واقع مثال عملی چنین حالتی وجود ندارد. در حالتی که شرکتی ده سال قبل علامت را ثبت میکند، اما استفاده مستمر نمیکند و فردی دیگر میآید از آن برند استفاده میکند در اینجا میتوان در زمینه ابطال گواهی ثبت علامت اقدام کرد.
وی با تأکید بر رعایت قانون افزود: فردی که علامت را ثبت کرده میتواند مانع فعالیت فرد استفادهکننده شود، ولی برعکس این حالت امکان پذیر نیست.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیان کرد: کسی که از علامت استفاده مستمر داشته، ولی علامت را ثبت نکرده است نمیتواند در راستای ابطال علامت ورود کند و کنوانسیون در این زمینه به وضوح توضیح داده است.
استناد به ماده ۶ کنوانسیون پاریس و ماده ۱۲۵ آییننامه اجرایی قانون در خصوص استفاده مستمر صحیح نیست
در نهایت علی سیدین، عضو گروه حقوق مالکیت فکری با تأکید برعمل کردن به نظر قانونگذار گفت: قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۸۶ عامدانه حقوقی برای استفادهکننده مقدم شناسایی نکرده است. درحالی که چنین حقوقی را برای استفادهکننده سابق از اختراع و علامت تجاری به رسمیت شناخته است.
عضو گروه حقوق مالکیت فکری ادامه داد: ماده ۶ کنوانسیون پاریس راجع به «حمایت وابسته» است و مربوط به حمایت از علامتهایی است که ابتدا در یک کشور ثبت شدهاند و قرار است در کشوری دیگر به ثبت برسد؛ بنابراین، استناد به این ماده راجع به علامتهای داخلی صحیح نیست.
وی همچنین افزود: ماده ۱۲۵ آییننامه اجرایی قانون راجع به اختلاف در مالکیت است و راجع به حق استفادهکننده مستمر قابل استناد نیست.